Отказ от наследство за денежное отступление

Отказ от наследства

Отказ от наследство за денежное отступление

Отказ от наследства имеет право написать любой наследник по закону или по завещанию в пользу другого наследника или же без указания в пользу кого. Срок, в течение которого наследник может подать нотариусу заявление о вступлении в наследство, а также отозвать его: 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

После окончания шестимесячного срока отменить отказ от наследства возможно лишь в судебном порядке. Законодатель ссылается на ряд статей на основании, которых возможно признать заявление об отказе от наследства в судебном порядке недействительным:1.

Статья 226 Гражданского кодекса Украины в соответствии с которой если заявление об отказе от наследства составило лицо в момент, когда оно не осознавало своих действий не могло контролировать их.2.

Статья 229 Гражданского кодекса Украины регулирует ситуацию в которой лицо подписавшее заявление об отказе от наследства, ошибалось касательно обстоятельств, которые имеют существенное значение.3.

Статья 230 Гражданского кодекса Украины закрепляет положение в котором если одна сторона ввела другую в заблуждение, касательно обстоятельств, которые имеют существенное значение заявление об отказе от наследства признается недействительным.4.

Статья 231 Гражданского кодекса Украины Сделка, совершенная лицом против его настоящей воли в результате применения к нему физического или психического давления со стороны второй стороны или со стороны второго лица, признается судом недействительным.5. Статья 233 Гражданского кодекса Украины Сделка, совершенная лицом под влиянием тяжелого для нее обстоятельства и на крайне невыгодных условиях, может быть признана судом недействительной независимо от того, кто был инициатором такой сделки.Образец заявления.

Пример заявления отказа от наследства

Частному нотариусуНотариус Ирине Павловнег. Киев, ул. Киевская, д.6, оф. 5

тел. 044-44-44

Наследник Наследник Анатолий Ивановичг. Киев, ул. Артема, д.1, кв.3тел. 055-55-55

Налоговый номер 1928719638

Заявление

15 октября 2011 года умер мой отец, Наследодатель Иван Николаевич, зарегистрированный по месту жительства в городе Киев, улица Северная, дом №14, квартира №46.

После смерти Наследодатель Ивана Николаевича открылось наследство, которое состоит из: земельного участка, расположенного в Обуховском районе Старобезрадичевского сельского совета и ½ части квартиры, которая находится по адресу: Украина, город Киев, улица Киевская, д. 1, кв.1.

Я, Наследник Анатолий Иванович, сообщаю, что осознаю значение своих действий и могу контролировать их, понимаю обстоятельства, которые имеют для меня существенное значение, без использования ко мне физического и психического насилия со стороны других лиц, пользуясь личной волей, отказываюсь от принятия наследства после смерти Наследодателя Ивана Николаевича.

Мне известно, что отказ от наследства имеет отношение ко всему наследственному имуществу, является безусловным и безоговорочным, но может быть отозван в период срока, отведенного для принятия наследства.

статей 225, 229-231, 233, 1216, 1268, 1273-75 Гражданского кодекса Украины мне известны.

« » марта 2014 год Наследник Анатолий Иванович

2.2. Отказ и отказ в пользу кого-то.

Наследник по завещанию имеет право отказаться от наследства только в пользу наследника по завещанию. Наследник по закону имеет право отказаться от наследства в пользу любого наследника по закону вне зависимости от очередности наследования.

Многие во избежание лишних трат или же пытаясь избавиться от хлопот пишут отказ в пользу кого-то из наследников, заранее договорившись, что потом все будет поделено “посправедливости”. Проблема заключается в том, что, когда приходит время делить имущество многие теряют желание доводить обещанное до конца.

Обманутый наследник обращается в суд пытаясь доказать свою правоту ссылается на обман. Суд же просит предоставить материальные доказательства, которых у стороны нет.

Судебная практика на данный момент складывается таким образом, что из 70 обратившихся в суд с требованием: признать отказ от наследства недействительным положительный результат получил лишь один, и то лишь потому, что ответчик поддержал исковые требования.

3. Право представления и наследственная трансмиссия плюс вариант, когда вступили, но не оформили наследство

https://www.youtube.com/watch?v=JemtHmIyWwY

Кроме явной причины возникновения права на наследство, существует еще 3 специфических вида возникновения права на наследство:1. Наследственная трансмиссия2. Наследование по праву представительства3. Наследование в случае, когда наследник принял наследство, но не успел получить свидетельство на право на наследство.

Наследственная трансмиссия возникает, в случае смерти наследника по закону либо завещанию, после открытия наследства, если он не успел принять его. В этом случае право на принятие наследства (кроме обязательной части в наследстве) переходит к его наследникам. При этом срок для принятия остаётся таким же.

Но если до конца принятия наследства осталось меньше трёх месяцев, то срок для принятия наследства устанавливается равным трём месяцам. То есть новое наследственное дело заводить не нужно, наследник по праву наследования по наследственной трансмиссии, должен будет обратиться к нотариусу, чтобы написать заявление о принятии наследства.

Наследование по праву представительства, отличается от наследственной трансмиссии. В данном случае, у наследников право на наследство будет такое же какое бы оно было у наследников по закону, если бы они были живы. Наследование по праву представительства, возможно только в случае наследования по закону.

Бывает такая ситуация, что наследник написал заявление о принятии наследства, но умер до получения им свидетельства о праве на наследство. В данном случае, согласно закону, он всё равно уже считается вступившим в наследство. Поэтому его уже наследники, должны будут обратиться к нотариусу уже о праве наследовании после этого.

Но, так как согласно закону, необходимы правоустанавливающие документы, такие как свидетельство о праве на наследство, но умерший наследник не успел его получить, и никто кроме него не может этого сделать, то его наследники по истечению 6 месяцев с его смерти и после получения отказа от нотариуса должны будут признавать их право на наследство в судебном порядке.

Источник: https://nasledstvo.biz.ua/otkaz-ot-nasledtva/

7. Отказ от наследства

Отказ от наследство за денежное отступление

Статьей 1157 ГК РФ закреплено право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ).

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Право наследника отказаться от наследства может быть реализовано в течение срока, установленного для принятия наследства (в течение шести месяцев со дня открытия наследства), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

В случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Порядок совершения направленного отказа от наследства закреплен в ст. 1158 ГК РФ. Так, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (п.1 ст.

 1119 ГК РФ), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Приведенный перечень лиц, в пользу которых наследник вправе отказаться от наследственного имущества является исчерпывающим.

Вместе с тем не допускается в пользу какого-либо из указанных лиц отказ от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ); если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ).

Кроме того, не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием, а также от части причитающегося наследнику наследства в силу принципа универсальности наследственного правопреемства. Однако, как указывается в п. 3 ст.

 1158 ГК РФ, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, например, по завещанию и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Что касается способов отказа от наследства, то согласно ст.

 1159 ГК РФ отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст.

 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ. Отказаться от наследства также возможно через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

ГК РФ предусматривает в ст. 1160 право отказополучателя отказаться от получения завещательного отказа.

Завещательный отказ представляет собой право завещателя возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 137 ГК РФ).

Важно отметить, что отказ от получения завещательного отказа в пользу другого лица, с оговорками или под условием не допускается. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное указанной статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Отказ наследника от наследства влечет к изменению наследственной массы 
в соответствии с правилами о приращении наследственных долей. В частности, согласно ст.

 1161 ГК РФ, если наследник не примет наследство, совершит безусловный отказ от наследства, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как признанный недостойным наследником, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. При этом приведенные правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

письменное полномочие, предоставляемое одним лицом другому лицу, на совершение сделки с третьим лицомпринадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.умерший гражданин, имущество которого переходит другим лицам в порядке наследования.

Нотариально оформляем продажу нашей (4 собственника) квартиры, покупатель гражданин РФ, проживающий в Азербайджане, покупку совершает по доверенности его доверенное лицо, гражданин РФ. Доверенность составлена в Баку, азербайджанским нотариусом, но……

Источник: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/7-otkaz-ot-nasledstva

Орловский областной суд

Отказ от наследство за денежное отступление
sh: 1: –format=html: not found

График работы судаПн. – Чт. 09:00 – 18:00Пт. 09:00 – 16:45Приёмная суда(4862) 41-19-55
Информация справочного характера предоставляется Приемной Орловского областного суда по телефону: 8 (4862) 41-19-55.
Официальный интернет-сайтhttp://oblsud.orl.sudrf.ruАдрес электронной почтыoblsud.orl@sudrf.ruФакс суда(4862) 76-00-83

Уважаемые посетители сайта Орловского областного суда!

    Официальный сайт Орловского областного суда создан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Качественная и достоверная информация о деятельности суда, структуре, порядке и ходе работы, принимаемых судебных решениях – задача настоящего интернет-сайта.

Надеемся, что сайт будет полезным информационным ресурсом для судей, участников процесса, граждан, представителей СМИ.

Помимо общей информации о суде (адрес, режим работы, номера телефонов, структура, часы приема), в разделе «Рассмотрение дел» Вы можете получить актуальные данные о рассмотрении находящихся в производстве суда дел (советы по пользованию разделом – на странице «рекомендации по поиску информации о делах»). Там же Вы найдете список дел, назначенных к слушанию на текущий день.

В разделе «Нормативные акты» можно ознакомиться с правовыми основами нашей деятельности, а в подразделе «СМС – извещения» – подробнее узнать о возможности СМС – извещения о месте, дате и времени судебного заседания. Надеемся, что Вы получите интересную, объективную и важную информацию о деятельности судебной системы.

О СУДЕ

Рекомендиции по поиску информации о делах, находящихся в производстве Орловского областного суда

Рекомендиции по поиску информации о делах, находящихся в производстве Орловского областного суда

ПОИСК ДЕЛ НАЗНАЧЕННЫХ К СЛУШАНИЮ, ПРОСМОТР ДВИЖЕНИЯ ДЕЛ В СУДЕ, ПОИСК ДЕЛ С ИЗВЕСТНОЙ ДАТОЙ РАССМОТРЕНИЯ

Необходимо открыть раздел «РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ», который первоначально отображает список дел, назначенных на текущую дату.

Для просмотра списка дел, назначенных на определенную дату, необходимо в строке «Вывести список дел, назначенных на дату» нажать кнопку «Вызвать календарь», в открывшемся календаре выбрать нужную дату и нажать на кнопку-стрелку «Найти дела».

Подробную информацию о судебном деле, назначенном к слушанию, можно получить, нажав на номер интересующего дела.

В новом окне откроется карточка на дело, в которой имеются сведения о движении дела, датах и времени слушания дела, участники процесса.

Обращаем Ваше внимание на то, что из списков дел, предназначенных для просмотра, исключены дела, которые в соответствии с законодательством рассматриваются в закрытых судебных заседаниях (ст.10 ГПК РФ, ст. 211 УПК РФ). Так же, в случаях, предусмотренных законодательством, часть информации по отельным делам скрыта, о чём имеется соответствующая надпись.

ПОИСК РЕЗУЛЬТАТА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА, ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ РАССМОТРЕНИЯ КОТОРОГО ВАМ НЕИЗВЕСТНА

Необходимо открыть раздел «РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ», перейти в Поиск информации по делам, выбрать подходящую картотеку поиска с помощью кнопки «изменить» (по умолчанию выбрана картотека поиска: Производство по гражданским делам – апелляция). В открывшемся окне заполнить параметры поиска имеющейся информации по делу.

После задания параметров поиска необходимо нажать на кнопку «Найти» – откроется окно со списком дел, удовлетворяющих критериям поиска. Далее следует открыть карточку для получения расширенной информации по делу, нажав по активной ссылке в графе «№ дела» на ее номер в общем списке дел. Открывшаяся электронная карточка содержит данные по делу.

Результат рассмотрения дела отображается в электронной карточке после принятия судебного решения.

ПОИСК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Для получения информации о вынесенном судом решении нужно перейти в раздел «РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ» и найти интересующее дело. Просмотреть текст судебного акта вы можете двумя следующими способами:

– в списке дел, удовлетворяющих критериям поиска, нажмите на значок «листок со строчками» в столбце судебные акты напротив соответствующей строчки дела;

– в электронной карточке конкретного дела нажмите на активную ссылку «Определение» (ссылка может называться «решение», «приговор», «постановление» – в зависимости от вида дела) во вкладке «Дело».

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 N 262-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации”, не подлежат размещению на сайте суда тексты судебных актов, вынесенных по делам:

– затрагивающим безопасность государства;

– возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних;

– о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

– об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным;

– о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;

– о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния;

– об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

– разрешаемых в порядке статьи 126 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=166

Обзор судебной практики

Отказ от наследство за денежное отступление

Алексей Поплавский,
юрист

Дела по наследованию характеризуются особой сложностью. Зачастую это обусловлено широким кругом лиц, участвующих в судебном споре, которые, как правило, приходятся родственниками друг другу.

Нередко по одному и тому же делу суду одновременно рассматриваются несколько исков.

В такой ситуации представляет сложность не только справедливый раздел наследуемого имущества, но и последующее распределение понесенных сторонами судебных расходов. Примером тому может служить следующее дело.

Фабула дела

В открытом судебном заседании суд рассмотрел гражданское дело по следующим искам:

— гражданок М.М.А. и Л.О.В. к гражданке М.Т.В. (дочери и сестре соответственно) о признании не принявшей наследство;

— гражданки Л.О.В. к гражданке М.Т.В и гражданину Р.А.В. (сыну гражданки М.Т.В.) об установлении факта принятия наследства и признании доли в праве собственности на жилое помещение в порядке наследования по закону, разделе жилого помещения и изменении долей в праве собственности на жилое помещение в связи с его разделом и взыскании компенсации;

— по встречному иску гражданки М.Т.В. и гражданина Р.А.В. к М.М.А. о признании доли в праве собственности на жилое помещение в порядке участия в приватизации;

— по иску гражданки М.Т.В. к М.М.А. и Л.О.В. о признании принявшей наследство, о признании доли в праве собственности в порядке наследования по закону, разделе жилого помещения и изменении долей в праве собственности на жилое помещение в связи с его разделом и взыскании компенсации.

В ходе рассмотрения дела суд установил следующее.

В исковом заявлении к гражданке М.Т.В. истцы М.М.А. и Л.О.В. указали, что 06.02.2007 умер гражданин М.В.Н., который приходился М.М.А. супругом, а гражданкам М.Т.В. и Л.О.В. отцом.

После его смерти открылось наследство в виде денежных вкладов в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», 24 простых именных акций ОАО «М» и государственных компенсационных облигаций. Поскольку ответчица М.Т.В.

ни одним из предусмотренных законом способов наследство после смерти отца не приняла, то истцы просили признать ответчицу М.Т.В. не принявшей наследство после смерти ее отца — М.В.Н.

В ходе судебных заседаний истица Л.О.В. дополнила и уточнила исковые требования, которые заявила к сестре и его сыну. Как указала истица, после смерти отца в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства либо выдаче ей свидетельства о праве на наследство в 6-месячный срок после смерти отца она не обратилась. Однако Л.О.В.

приняла наследство путем фактического вступления во владение наследственным имуществом.

В этой связи истица просила установить факт принятия ею наследственного имущества после смерти отца и признать за ней 19/100 долей в праве собственности на наследственное имущество, в состав которого помимо денежных вкладов и 24 простых именных акций ОАО «М» вошли также 38/100 долей в праве собственности на приватизированную 3-комнатную квартиру. Также Л.О.В.

указала, что в приватизации квартиры участвовали истица (ее мать), ответчица (сестра) и ответчик Р.А.В. (сын сестры). Все они имели доли в праве собственности на приватизированную квартиру пропорционально степени их участия в приватизации. В этой связи Л.О.В. просила разделить жилые комнаты в спорной квартире между ней и истицей М.М.А., а также ответчицей М.Т.В. и ответчиком Р.А.В.

При этом истица (Л.О.В.) просила суд выделить ей и истице (своей матери — М.М.А.) в общую долевую собственность 2 жилые комнаты площадью 17,78 и 13,62 кв.м, а жилую комнату площадью 12,67 кв.м предоставить в общую долевую собственность ответчиков — сестры и ее сына. Подсобные помещения истица просила оставить в общей долевой собственности и общем пользовании сторон.

 В связи с разделом жилых комнат в квартире истица Л.О.В. также просила суд изменить доли в праве собственности на квартиру и взыскать с Р.А.В. и М.Т.В. денежную компенсацию в ее пользу за уменьшение ее доли на 1/100. Кроме того, в иске Л.О.В. требовала взыскать в ее пользу с М.Т.В.

госпошлину по оплате искового заявления о признании не принявшей наследство, а с М.Т.В. и Р.А.В.

— расходы по оплате госпошлины по остальным исковым требованиям, расходы по оплате услуг адвоката, услуг РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» по оценке стоимости квартиры.

В судебном заседании, состоявшемся 18 марта 2009 г., истица Л.О.В. отказалась от искового требования о признании за ней доли в праве собственности на 19/100 долей на денежные вклады в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» и на 24 простые именные акции ОАО «М». Отказ от искового требования в этой части суд принял, и производство по делу в соответствующей части прекратил.

В судебном заседании от 18.03.2009 истицы Л.О.В. и М.М.А. уточнили заявленные ими исковые требования и окончательно просили:

— признать М.Т.В. не принявшей наследство после смерти отца;

— установить факт принятия истицей Л.О.В. наследства после смерти отца;

— признать за истицей Л.О.В. 192/1000 доли в праве собственности на приватизированную 3-комнатную квартиру;

— разделить жилые комнаты в указанной квартире между ней, ее матерью, а также ответчиками — сестрой и ее сыном, выделив ей (истице Л.О.В.) и истице М.М.А.

в общую долевую собственность 2 жилые комнаты площадью 17,78 и 13,62 кв.м, а жилую комнату площадью 12,67 кв.м — в общую долевую собственность ответчиков М.Т.В. и Р.А.В.

Подсобные помещения истица просила оставить в общем пользовании и общей долевой собственности названных лиц;

— в связи с разделом жилых комнат в квартире изменить доли в праве собственности на целую квартиру, признав за истицей Л.О.В. 192/100 доли в праве собственности на целую квартиру, за истицей М.М.А. — 537/1000 долей, за ответчицей М.Т.В. — 227/1000 долей, за Р.А.В. — 44/1000 доли;

— взыскать с М.Т.В. в пользу истицы М.М.А. денежную компенсацию за отступление от равенства долей в размере 10 536 700 рублей;

— взыскать в пользу истицы Л.О.В. с М.Т.В. госпошлину по оплате искового заявления о признании не принявшей наслед­ство в размере 105 000 рублей, искового требования о разделе квартиры — 300 610 рублей, за подачу кассационной жалобы — 105 000 рублей (всего 510 610 рублей), а также расходы по оплате услуг представителя в сумме 1 350 000 рублей.

Во встречных исковых требованиях к М.М.А. и Л.О.В. представитель ответчицы М.Т.В. указал, что М.Т.В. и ее сын Р.А.В. участвовали в приватизации квартиры, поэтому имеют доли в праве собственности на указанную квартиру в порядке участия в приватизации. Заявление об отказе от наследства в пользу матери ответчица подала, полагая, что в состав наследства входят только денежные средства.

Отказ от наследства был признан недействительным по решению суда от 16.05.2008. Заявление о принятии наследства после смерти отца она не подала, так как ее мать, истица М.М.А., обещала ей подарить квартиру. Поэтому срок для принятия наследства после смерти отца пропущен ею по уважительным причинам. В связи с этим представитель ответчицы просил признать М.Т.В.

принявшей наследство после смерти ее отца.

В дальнейшем представитель ответчицы М.Т.В. встречные исковые требования М.Т.В. изменил, дополнил и окончательно просил:

— признать за истицей 250/1000 долей в праве собственности в порядке участия в приватизации квартиры;

— признать истицу принявшей наследство после смерти отца;

— признать за М.Т.В. 125/1000 долей в праве собственности в порядке наследования по закону после смерти отца;

— разделить жилые комнаты в квартире, выделив М.Т.В. и Р.А.В. в общую долевую собственность жилые комнаты 12,67 и 13,62 кв.м, а М.М.А. — 17,78 кв.м;

— в связи с разделом квартиры изменить доли в праве собственности на квартиру, признав за М.Т.В. 355/1000 долей в праве собственности на квартиру, за Р.А.В. — 250/1000 долей, за М.М.А. — 395/1000 долей, оставив подсобные помещения в общем пользовании и общей собственности названных лиц;

— взыскать с М.М.А. в пользу М.Т.В. денежную компенсацию за отступление от идеальной доли в размере 4 600 000 рублей;

— взыскать с М.М.А. и Л.О.В. в пользу М.Т.В. расходы по оплате услуг представителя в судебном заседании в размере 2 885 000 рублей.

В судебном заседании представитель ответчика заявил от имени Р.А.В. исковые требования к М.М.А. — просил признать за Р.А.В. 250/1000 долей в праве собственности в порядке участия в приватизации квартиры, о которой возник спор.

В судебном заседании истцы М.М.А., Л.О.В. свои исковые требования поддержали с учетом окончательно сформулированных дополнений и изменений, против встречных исковых требований М.Т.В. и Р.А.В. возражали.

Ответчики М.Т.В. и Р.А.В., извещенные о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в судебное заседание не явились, поскольку проживали за пределами Республики Беларусь.

Вести дело от своего имени они уполномочили своего представителя, который в судебном заседании против заявленных к М.Т.В. и Р.А.В.

требований возражал, а встречные исковые требования ответчиков поддержал с учетом окончательно сформулированных дополнений и изменений.

Представитель третьего лица — РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», извещенный о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в судебное заседание от 18–19 марта 2009 г. не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Полный текст статьи доступен только для подписчиков журнала
оформить подписку на журнал

Источник: https://profmedia.by/pub/jud/art/36400/

Сколько платить нотариусу за оформление наследства?

Отказ от наследство за денежное отступление

При оформлении наследства у наследников возникает естественный вопрос: «Сколько я заплачу нотариусу за принятие наследства?». Давайте в этом разберемся.

При первоначальном визите к нотариусу вы платите за техническую работу при составлении заявления и о принятии наследства. Сумма относительно небольшая – несколько сотен рублей. Это заявление должно быть написано в течение 6-ти месяцев после открытия наследства, то есть после даты смерти наследодателя.

По истечении 6-ти месяцев, после сбора всех необходимых документов, нотариус берет госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство. Размер государственной пошлины одинаков как при наследовании по закону (если нет завещания) так и при наследовании по завещанию.

В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ установлены следующие размеры государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство:

1)                       0,3 % стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей — детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя;

2)                       0,6 % стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей – всем другим наследникам.

Чтобы выразить эти проценты в деньгах имущество необходимо оценить. А наследуется, как правило, недвижимое имущество: квартиры, дома, дачи, земля. Часто, чтобы определить стоимость имущества нотариусы направляют наследника в независимую оценочную фирму, которая может давать такие заключения. Эта организация определяет рыночную стоимость, например, квартиры.

Но не стоит торопиться. Можно потратить на госпошлину значительно меньше.

Об этом также подробно написано в «Справочнике наследника».

Закон допускает (п. 5 ч. 1 ст. 333.25 Налогового Кодекса РФ) помимо рыночной оценки для исчисления государственной пошлины применять:

1)                      инвентаризационную,

2)                      кадастровую,

3)                      иную (номинальную) стоимость имущества.

Зачастую инвентаризационная или кадастровая стоимость значительно меньше, чем рыночная. Соответственно и меньше размер исчисляемой госпошлины. К тому же за саму инвентаризационную или кадастровую оценку меньше платить, чем независимым оценщикам.

На какую дату оценивать наследство (п.п. 6 п. 1 ст. 333.25 НК РФ):

Оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества  на день открытия наследства. Иными словами оценка должна быть произведена на день смерти наследодателя.

Кто может осуществлять оценку наследственного имущества (куда обращаться)

1)           стоимость транспортных средств может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, или судебно-экспертными учреждениями органа юстиции;

2)           стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, или организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения;

3)           стоимость земельных участков может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, или федеральным органом, осуществляющим кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и его территориальными подразделениями;

4)           стоимость другого имущества определяется оценщиками или юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности.

Что делать, если на руках есть две оценки: рыночная и инвентаризационная (кадастровая)?

Даже если вы успели оценить наследственное имущество у независимых оценщиков можно заказать в компетентных органах справку об инвентаризационной или кадастровой стоимости и передать ее нотариусу.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 333.25 Налогового Кодекса РФ нотариусы и должностные лица, совершающие нотариальные действия, не вправе определять вид стоимости имущества (способ оценки) в целях исчисления государственной пошлины и требовать от плательщика представления документа, подтверждающего данный вид стоимости имущества (способ оценки).

В случае представления нескольких документов, выданных компетентными организациями (органами) или специалистами-оценщиками (экспертами), с указанием различной стоимости имущества при исчислении размера государственной пошлины принимается наименьшая из указанных стоимостей имущества.

Кто имеет льготы по уплате госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство? (ст. 333.38 НК РФ)

1)                       инвалиды I и II группы — на 50 процентов по всем видам нотариальных действий,

2)                       физические лица — за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:

·       жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти,

·       имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям. К числу погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения (контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами;

·       вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах физических лиц, страховых сумм по договорам личного и имущественного страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, пенсий.

3)                       Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества.

4)                       наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на случай смерти и погибли в результате несчастного случая по месту работы (службы), — за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм.

5)                       наследники сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внутренних дел, и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного личного страхования, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, — за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм по обязательному государственному личному страхованию.

Деньги нотариусу за техническую работу по оформлению документов

Еще нотариусы помимо госпошлины за совершение нотариальных действий берут деньги за «техническую работу» или за «правовую работу». Это деньги за физическое изготовление документов.

Размер данных сумм ничем не регламентирован и устанавливается локально в каждом нотариальном округе.

Правовой основой взимания данных сумм является ст. 23 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.

, которая устанавливает, что источником финансирования деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, являются денежные средства, полученные им за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера, другие финансовые поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Денежные средства, полученные нотариусом, занимающимся частной практикой, после уплаты налогов, других обязательных платежей поступают в собственность нотариуса.

Однако лицо, обратившееся к нотариусу, не связано необходимостью получения от нотариуса помимо нотариальных действий дополнительных услуг правового или технического характера и вправе осуществлять соответствующие действия (подготовить проект документа и пр.

) самостоятельно. В этом случае оплате подлежит исключительно нотариальный тариф. Предоставление названных услуг гражданам и юридическим лицам осуществляется исключительно с их согласия и вне рамок нотариальных действий.

Навязывание нотариусом подобных услуг недопустимо

Источник: https://yuristprav.ru/skolko-platit-notariusu-za-oformlenie-nasledstva

Статья 1110. Наследование

1. Приступая к анализу ст. 1110, нужно обратить внимание на ряд обстоятельств:

1) и комментируемая статья, и все другие нормы гл. 61 ГК имеют характер общих правил. Иначе говоря они:

а) в равной степени относятся:

и к наследованию по завещанию (ст. 1118-1140 ГК);

и к наследованию по закону (ст. 1141-1151 ГК);

и к приобретению наследства (ст. 1152-1175 ГК);

и к наследованию отдельных видов имущества (ст. 1176-1185 ГК);

б) подлежат применению лишь постольку, поскольку в нормах ст. 1118-1185 ГК не установлены иные правила;

2) в п. 1 ст. 1110 дается легальное определение наследования. Анализ этого определения показывает, что:

а) к наследникам переходит лишь имущество. Иные объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК (например, объекты интеллектуальной собственности), прямо не относящиеся к имуществу, – по наследству не переходят (см. коммент. к ст. 128, 138 ГК). При этом:

к наследственному имуществу относятся как вещи (в т.ч. деньги, ценные бумаги), так и иное имущество, в т.ч. имущественные права;

по наследству не переходят права и обязанности, прямо указанные в ст. 1112 ГК (см. коммент. к ней);

б) имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства. Это означает, что:

при наследовании исключена сама возможность сингулярного правопреемства (нельзя, например, принять по наследству лишь имущество, отказываясь от обязанностей, связанных с этим имуществом, от обременений имущества и т.п. Это прямо противоречило бы правилам ст. 1152 ГК о том, что не допускается принятие наследства с оговорками, под условием, см. коммент. к ней);

к наследнику(ам) переходит весь объем и прав, и обязанностей умершего.

О случаях, когда правила универсального правопреемства не применяются см. коммент. к ст. 78, 93, 1156, 1176, 1179, 1182, 1185 ГК;

в) в качестве общего правила установлено, что имущество переходит к наследникам:

в неизменном виде (т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия, см. об этом коммент. к ст. 1113, 1114 ГК);

как единое целое (т.е. включая все виды имущества, весь объем имущественных прав и обязанностей). Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (по завещанию, например);

в один и тот же момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него (это противоречило бы правилам ст. 1157, 1158 ГК, см. коммент. к ним).

Из этого общего правила сам ГК устанавливает ряд изъятий. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1158, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии и т.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем основаниям;

3) между понятиями “наследство” и “наследственное имущество” ст. 1110 ставит знак равенства. В практике возник вопрос*(1): нет ли противоречий между правилами ст. 128 ГК (о том, что в состав “имущества” входят вещи, деньги, ценные бумаги, любое иное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права, но не обязанности) и правилами ст.

1110, 1112, 1138, 1140, 1152 ГК (о том, что к наследнику переходят не только права наследодателя на имущество, но и его обязанности)? Определенное противоречие налицо, однако в данном случае необходимо исходить из понятия “наследственное имущество”, содержащегося в ст. 1110: для целей наследования правила ст.

1110 (как специальные) имеют приоритет перед общими правилами ст. 128 ГК.

2. Правила п. 2 ст. 1110 позволяют сделать ряд важных выводов:

1) основным источником права, регулирующим отношения по наследованию, является сам ГК. Анализ ст.

1110-1185 ГК показывает, что законодатель стремился к максимальной регламентации наследственных правоотношений именно нормами ГК. Об этом свидетельствует и то, что в отличие от ГК 1964 (в разд.

VII “Наследственное право” которого содержалось всего 35 статей) в ч. 3 ГК наследственному праву посвящено 76 статей;

2) тем не менее весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГК урегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим установлено, что наследование регулируется также:

а) другими законами. Например, в соответствии:

– со ст. 29 Закона об авторстве: авторское право переходит по наследству.

Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются.

При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации;

– со ст. 66 ОЗН: для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками нотариус назначает хранителя наследственного имущества. В местности, где нет государственной нотариальной конторы, соответствующий орган исполнительной власти назначает в указанных случаях над наследственным имуществом опекуна.

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки” (везде выделено мной. – А.Г.).

В ст. 1110, равно как и в других статьях разд. V ГК, словом “закон” обозначаются только федеральные законы;

Источник: https://dokipedia.ru/print/5168213

Автоправо
Добавить комментарий