Кто является владельцем наследственного имущества?

Как без проблем получить наследство

Кто является владельцем наследственного имущества?

Согласно Гражданскому кодексу Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Следует отметить, что наследодателем может быть только физическое лицо, а наследниками — кроме физических лиц —  могут быть и юридические лица, но только по завещанию.

Наследственное дело

Для установления факта смерти наследодателя нотариусу нужно получить от наследника свидетельство о смерти, выданное органом регистрации актов гражданского состояния.

Кратко и по делу в Telegram

Нотариус заводит наследственное дело для того, чтобы в дальнейшем оформить переход наследства к наследникам. Наследственное дело на имущество и имущественные права наследодателя может быть заведено только одно. Оно заводится по месту открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части. А при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.

Основанием для открытия производства по наследственному делу нотариусом может быть заявление, сообщение, телеграмма и т.п. от физического или юридического лица.

Подтвердить свое право

Для заведения наследственного дела нотариусу предоставляются документы, подтверждающие время и место открытия наследства.

  • В подтверждение времени открытия наследства (это день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим) нотариусу подается свидетельство о смерти наследодателя или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан по соответствующей актовой записи о смерти.
  • В подтверждение места открытия наследства нотариусу подается справка органа местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива о регистрации места жительства наследодателя, домовая книга, в которой содержится запись о регистрации места жительства наследодателя.

Наследственное дело может быть заведено в любое время в течение срока, который устанавливается для принятия или отказа от наследства. То есть время открытия наследства и время открытия наследственного дела может не совпадать. Также физическим или юридическим лицам не обязательно обращаться к нотариусу с целью открытия наследственного дела.

Поменять нотариуса

Наследники имеют право передать наследственное дело другому нотариусу, но в пределах одного нотариального округа по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства и при наличии следующих оснований:

  • прекращения нотариальной деятельности частного нотариуса (до передачи архива частного нотариуса в соответствующий государственный нотариальный архив);
  • приостановления нотариальной деятельности частного нотариуса;
  • временной блокировки доступа нотариуса в Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • аннулирования доступа нотариуса в Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • ликвидации государственной нотариальной конторы (до передачи архива конторы в соответствующий государственный нотариальный архив).

Для этого нотариусу, который ведет незаконченное наследственное дело или хранит законченное наследственное дело, подается заявление о передаче наследственного дела от всех наследников. Такое заявление может подаваться также представителями наследников.

Принять или отказаться

Принять наследство или отказаться от него нужно в срок до шести месяцев, который начинается с момента открытия наследства.

Если наследник в течение шести месяцев не подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства, он будет считаться таким, что не принял наследство.

Суд может определить наследнику, пропустившему срок для принятия наследства по уважительной причине, дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Заявления о принятии наследства или отказе от него могут подаваться наследником лично в письменной форме по месту открытия наследства (в таком случае подлинность подписи такого лица на заявлении не подлежит нотариальному заверению), или по почте (в таком случае подлинность подписи такого лица на заявлении подлежит нотариальному заверению).

Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев он не заявил об отказе от него.

В этом аспекте есть определенные спорные моменты, а именно: будет ли считаться наследник, который постоянно проживал с наследодателем, но за определенное время до наступления смерти наследодателя уехал в длительную командировку, принявшим наследство, не совершая никаких действий для этого? Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считает, что да — лицо в этом случае считается принявшим наследство согласно Гражданского кодекса Украины.

Заявление об отказе от принятия наследства, также как и заявление о принятии наследства, не может быть изложено с каким-либо условием или с оговорками.

Принятие наследства или отказ от его принятия могут иметь место в отношении всего наследственного имущества. Наследник не вправе принять часть наследства, а от другой части наследства отказаться.

По истечении срока в 6 месяцев для принятия или отказа от принятия наследства доля в наследстве не может быть увеличена на тех основаниях, что кто-нибудь из наследников отказывается от наследства в пользу других наследников. В таких случаях лицо, принявшее наследство, вправе распорядиться всем или частью имущества, полученного в порядке наследования, путем отчуждения его другому наследнику по договору купли-продажи, дарения, мены и т.д.

Как оформить имущество

Не обязательно получать свидетельство о праве на наследство лично. Оно может быть выдано нотариусом представителю наследника при наличии соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителя наследника по доверенности, которая предусматривает полномочия представителя на получение такого свидетельства.

Выдача свидетельства о праве на наследство касательно имущества, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, проводится нотариусом после предоставления документов, удостоверяющих право собственности наследодателя на такое имущество (свидетельство, государственный акт).

Если в состав наследственного имущества входит недвижимое имущество, нотариус получает информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем непосредственного доступа к нему.

Если недвижимость была оформлена до 2012 года (до начала действия Государственного реестра прав на недвижимое имущество) и информация по ней не была перенесена в Государственный реестр по ходатайству собственника (наследодателя), то наследникам обязательно необходимо предоставить нотариусу оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость для оформления свидетельства о праве на наследство.

Если необходимый нотариусу правоустанавливающий документ на имущество был поврежден, испорчен или утрачен и получить дубликат невозможно из-за отсутствия соответствующих документов в органах, которые их выдавали или у их правопреемников, или в архивных учреждениях, данный вопрос решается в судебном порядке.

Когда решает суд

На сегодняшний день процедура приобретения права собственности на наследственное имущество происходит по упрощенной процедуре: нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство, в частности в отношении недвижимого имущества, сразу вносит его в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, тем самым регистрируя право собственности наследников, которое не требует дополнительных регистрационных действий в других государственных или местных органах и учреждениях.

Часто возникает вопрос: как быть наследникам в том случае, когда собственность наследодателя, которая входит в наследственную массу, была оформлена в браке на другого супруга, который еще жив? Ведь по общему правилу имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности. Здесь закон говорит следующее: второй из супругов должен обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Нотариус, в свою очередь, уведомляет других наследников о включении в наследственную массу доли общего имущества супругов, и если у других наследников нет возражений относительно доли другого супруга, который является живым, то нотариус выдает ему свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

На практике, указанное выше заявление нотариусу часто не подается, поэтому о составе общего имущества супругов другие наследники или не знают, или не имеют возможности доказать факт существования общего имущества супругов в нотариальном процессе из-за того, что правоустанавливающие документы находятся у второго супруга, которого нотариус не имеет права заставить предоставить эти документы.

В таких случаях наследники могут защитить свои нарушенные права только в судебном порядке, обращаясь с иском о признании права собственности на наследственное имущество. Через суд наследники уже имеют право истребовать правоустанавливающие документы для подтверждения своих исковых требований.

Исковая давность для таких дел устанавливается продолжительностью в три года и начинает исчисляться со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило.

Источник: https://delo.ua/opinions/kak-bez-problem-poluchit-nasledstvo-354309/

Разъясняем законодательство

Кто является владельцем наследственного имущества?

Наследство открывается со смертью гражданина. Гражданской кодекс РФ предусматривает  шестимесячный срок для принятия наследства со дня открытия наследства (днем открытия наследства является день смерти гражданина).

         Наследство может быть принято формальными и неформальными способами.

         К формальным способам принятия наследства относятся: заявление наследника о принятии наследства или заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, сделанные нотариусу или уполномоченному должностному лицу.

Заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство обладают равной силой и свидетельствуют о бесспорном принятии наследства.

Подача любого из указанных заявлений изменяет положение наследника, он становится собственником, кредитором либо должником, однако, при условии, что заявитель  действительно является наследником и у него возникло право наследования.

         К неформальным способам  принятия наследства относятся действия наследника, подтверждающие фактическое приятие наследства.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей и т.п.

         Завещатель вправе по своему усмотрению завещать  имущество любым лицам, а также определить круг наследников, призываемых к наследованию, и распределить между ними наследственное имущество в любых долях, не считаясь с порядком  наследования, установленным законом.  В соответствии с Гражданским кодексом РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

         Однако свобода завещательного распоряжения подвергается ограничениям в пользу особо нуждающихся наследников. Таких наследников принято называть обязательными. По закону они вправе получить обязательную долю в наследстве.

К обязательным наследникам относятся: несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Обязательный наследник, независимо от содержания завещания, наследует не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

         Завещание, которое составлено на все  наследственное имущество без учета обязательных наследников, подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей.

         Право наследования включает правомочия принятия наследства и правомочия  отказа от наследства. Наследник вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев, в том числе в случае, когда уже принял наследство.

          Наследование по закону имеет место, если оно:

         -не изменено завещанием (или оно признано недействительным полностью или  часть его);

         -наследник по завещанию не принял наследство;

         -наследники отказались от наследства;

         -завещатель лишил наследства всех наследников;

         -наследник по завещанию умер до открытия наследства;

         -наследник по завещанию признан недостойным.

         Наследниками по завещанию могут быть как физические, так и юридические лица и государство.

         Официальным документом, подтверждающим наследственные права лица на имущество умершего гражданина является свидетельство о праве на наследство. Законом не предусмотрено обязанность получения наследниками свидетельства о праве на наследство. Однако наличие такого свидетельства необходимо:

         -для получения денежных средств, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение;

         -для государственной регистрации перехода к наследнику прав на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю;

         -для подтверждения перехода к нему прав на ценные бумаги, ранее принадлежавших наследодателю;

          -для перерегистрации гражданского оружия, принадлежавшего наследодателю и перешедшего в порядке наследования к другому лицу;

         -для подтверждения статуса лица как наследника, умершего участника общества с ограниченной ответственностью.

         Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство служит заявление наследника, поданное по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу  совершать  нотариальные действий.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Заместитель прокурора

Конышевского района                                     Сенчук И.Л.

Источник: http://prockurskobl.ru/legislation/372.html

Виндикационный иск как способ защиты прав наследников на «лежачее наследство»

Кто является владельцем наследственного имущества?

И.Б. ЖИВИХИНА

Живихина Ирина Борисовна, профессор кафедры гражданского права и процесса Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, доктор юридических наук.

В статье на примере конкретного судебного дела иллюстрируется, что иск о возврате имущества в наследственную массу, предъявляемый наследником до момента принятия наследства (пока наследство является «лежачим»), отвечает признакам виндикационного иска.

Гражданский закон традиционно закрепляет в качестве классического вещно-правового иска виндикационный, под которым понимается требование невладеющего собственника к фактическому незаконному владельцу индивидуально-определенной вещи о возврате данной вещи в натуре.

На каком бы праве, вещном или обязательственном, ни было основано владение, оно должно быть для истца по виндикационному иску именно владением .

Если же лицо управомочено быть владельцем вещи, но фактически это владение не было ему передано, то данное лицо не вправе требовать изъятия имущества непосредственно из незаконного владения третьего лица.

———————————

Подробно см.: Блинкова Е.В. Конкуренция договорных и деликтных исков в гражданском праве: исторический и сравнительно-правовой аспект // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «История и право». 2011. N 2. С. 16 — 24; Кархалев Д.Н.

Способы защиты наследственных прав // Наследственное право. 2013. N 2. С. 33 — 35; Лоренц Д.В. Особенности защиты имущественных прав наследников // Наследственное право. 2012. N 3. С. 21 — 28; Тужилова-Орданская Е.М.

Гражданско-правовая защита права на наследование недвижимости // Наследственное право. 2007. N 2. С. 24 — 26.

По мнению некоторых ученых, общим юридическим основанием виндикационного иска является право (правомочие) владения спорной вещью .

Поэтому, выступая с виндикационным требованием, истец должен не только указать, что он фактически лишен возможности владеть имуществом, но и доказать, что названная правовая возможность основывается на конкретном субъективном праве (праве собственности, праве залогодержателя и т.д.).

Следовательно, истцом по виндикационному иску выступает лишенное владения спорного имущества управомоченное лицо, а ответчиком признается любой, фактический его владелец, независимо от добросовестности или недобросовестности своего незаконного владения.

———————————

См.: Толстой Ю.К. и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1955. С. 100 — 101.

В этой связи возникает вопрос: обладает ли правом подачи виндикационного иска наследник до момента принятия наследства, пока наследство является «лежачим» ? С одной стороны, согласно п. 4 ст.

1152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. С другой стороны, в период принятия наследства, т.е. до истечения шестимесячного срока (по общему правилу) и выдачи свидетельства о праве на наследство, является ли наследник владельцем имущества, входящего в наследственную массу, и если да, то на каком титуле основано его владение?

———————————

См.: Абраменков М.С. Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве // Наследственное право. 2014. N 3. С. 7 — 12; Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР (Латвия) // Бюллетень нотариальной практики. 2006. N 4. С. 8 — 13; Он же. Кодификация местного наследственного права в России // История государства и права. 2007. N 4. С. 17 — 19.

Следует отметить, что проект Федерального закона N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (которому не было суждено стать единым актом рекодификации российского гражданского права ) предусматривал включение в раздел II ГК РФ «Вещное право» подраздела 1 «Владение», который определял понятие и виды владения, а также гражданско-правовой механизм защиты владения.

———————————

Об этом см.: Блинков О.Е. Рекодификация российского гражданского права // Наследственное право. 2009. N 3. С. 3.

Одновременное закрепление в гражданском законодательстве владения в качестве субъективного права (входящего в состав ряда вещных и иных прав) и в качестве факта (фактического отношения) позволило бы, с одной стороны, разграничить указанные правовые явления, с другой — определить их взаимодействие, в том числе случаи совпадения.

Наряду с собственником или обладателем иного вещного права, дающего владение, и лицами, которые приобрели владение по воле собственника или обладателя иного вещного права, дающего владение (арендаторами, хранителями, поверенными, перевозками, доверительными управляющими и т.п.

), разработчики Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации назвали законными владельцами лиц, признающихся владельцами в силу закона (например, владельца имущества, переданного в секвестр; владельца имущества подопечного, безвестно отсутствующего; владельца для давности), в том числе владельца наследственного имущества. К сожалению, в проекте Федерального закона N 47538-6 места для данной категории законных владельцев не нашлось, и в ст. 213 ГК РФ предлагалось владение признавать законным, если оно осуществляется на основании права собственности или иного вещного права, включающего правомочие владения, или соглашения с собственником или с обладателем иного вещного права, включающего правомочие владения.

Юридическое значение владения как фактического состояния заключалось бы в том, что оно подлежало судебной и административной защите независимо от того, имеется ли у владельца какое-либо право на вещь.

Владелец в рамках владельческой защиты был бы не обязан доказывать свое право на вещь, тем самым владельческая защита была бы направлена на оперативную защиту интересов владельца от самоуправного лишения владения.

Д.В. Лоренц считает, что «в ситуации посягательства на лежачую индивидуально-определенную наследственную вещь классических условий виндикации не будет в силу отсутствия фактического нарушения владения конкретного лица на момент вмешательства в наследственную массу.

Допущение классического нарушения возможно только на основании фикции, а это уже нетипично для данного способа защиты, следовательно, появляется некая квазивиндикация (наследственный иск виндикационного характера)» .

Несмотря на то что на настоящий момент нет теоретико-нормативных оснований для предъявления наследниками (до принятия наследства) виндикационного иска, судебная практика допускает случаи этого.

———————————

Лоренц Д.В. Особенности защиты имущественных прав наследников // Наследственное право. 2012. N 3. С. 23.

Так, Ю.А. Лопатникова предъявила иск к О.В. Соину, И.В. Скориновой и Н.П. Жеребновой о признании договоров купли-продажи квартиры недействительными, обязании передать имущество и внести изменения в реестр. Из материалов дела усматривалось, что N. являлся собственником квартиры.

21 апреля 2012 года он был привлечен к административной ответственности за утерю паспорта. 25 апреля 2012 года от имени N. по утерянному паспорту был заключен договор купли-продажи спорной квартиры с О.В. Соиным.

На основании договора купли-продажи от 18 мая 2012 года право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано за И.В. Скориновой и Н.П. Жеребновой в равных долях. В обоих договорах было указано, что в данной квартире зарегистрирован по месту жительства N.

, который должен быть снят с регистрационного учета в течение 14 дней с момента государственной регистрации настоящего договора.

9 июня 2012 года N. умер. 21 июня 2012 года мать N., Ю.А. Лопатникова, обратилась в суд с иском как наследник по завещанию. Поскольку подпись N. в договоре купли-продажи оспаривалась истицей, была назначена и проведена судебно-почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой было установлено, что подпись от имени N. выполнена другим лицом с подражанием подписи N.

Доводы И.В. Скориновой и Н.П. Жеребновой, что они являются добросовестными приобретателями, суд признал несостоятельными, поскольку при заключении договора купли-продажи им было известно, что О.В.

Соин фактически собственником спорной квартиры не являлся, так как продал ее сразу после регистрации права собственности. При этом И.В. Скориновой, Н.П. Жеребновой было известно о том, что N. вопреки п. 7 договора купли-продажи, заключенного О.В.

Соиным в качестве покупателя, продолжал оставаться зарегистрированным в спорной квартире, поэтому покупатели могли знать, что N. свою квартиру не продавал.

Решением Нагатинского районного суда г. Москвы от 9 января 2013 года постановлено: признать недействительным договор купли-продажи квартиры, заключенный 25 апреля 2012 года между N. и О.В. Соиным; признать недействительным договор купли-продажи этой же квартиры, заключенный 18 мая 2012 года между О.В. Соиным и И.В. Скориновой, Н.П.

Жеребновой; погасить запись о праве собственности О.В. Соина, И.В. Скориновой, Н.П. Жеребновой на указанную квартиру в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и восстановить запись о праве собственности N. на указанный объект. В иске же Ю.А. Лопатниковой к И.В.

Скориновой об обязании передать имущество отказать.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, рассматривая указанное дело по апелляционной жалобе И.В. Скориновой и Н.П. Жеребновой, нашла основания для отмены решения суда в части восстановления записи о праве собственности N.

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в части отказа в удовлетворении иска об обязании передать имущество Ю.А.

Лопатниковой; в остальной части судебная коллегия оснований для отмены или изменения решения суда по доводам жалобы, изученным по материалам дела, не усмотрела.

https://www.youtube.com/watch?v=04Ikijp0BS4

Судебная коллегия вышла за доводы жалобы и отменила решение суда в части восстановления записи о праве собственности на спорную квартиру за N., поскольку судом установлено, что N. умер, а также посчитала необходимым решение суда в части отказа в удовлетворении иска Ю.А. Лопатниковой об обязании передать квартиру отменить и вынести в этой части новое решение об удовлетворении иска.

Судом установлено, что в установленный законом шестимесячный срок Ю.А. Лопатникова фактически приняла наследство , обратившись в суд с настоящим иском, тем самым она приняла меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Апелляционным определением от 2 апреля 2013 г.

судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда определила решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 9 января 2013 года в части восстановления записи о праве собственности N. в отношении квартиры, а также отказа в удовлетворении иска Ю.А. Лопатниковой к И.В. Скориновой, Н.П.

Жеребновой об обязании передать указанную квартиру отменить и вынести в этой части новое решение, которым обязать И.В. Скоринову, Н.П. Жеребнову, каждую, передать Ю.А. Лопатниковой по доле в праве собственности на указанную квартиру; в остальной части указанное решение Нагатинского районного суда г.

Москвы от 9 января 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

———————————

Подробно см.: Вавилин Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства // Наследственное право. 2009. N 1. С. 16 — 18; Он же. Осуществление наследственных прав: субъекты, объекты, механизм реализации // Наследственное право. 2011. N 1. С. 9 — 13; Смирнов С.

А. Механизм фактического принятия наследства и его развитие в современной судебной практике // Наследственное право. 2015. N 1. С. 31 — 35; Фиошин А.В. Фактическое принятие наследства: спорные вопросы правоприменения // Наследственное право. 2014. N 3. С. 39 — 42.

Данное дело наглядно показывает, что иск о возврате имущества в наследственную массу, предъявляемый наследником до момента принятия наследства (пока наследство является «лежачим»), отвечает признакам виндикационного иска.

Литература

1. Абраменков М.С. Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве // Наследственное право. 2014. N 3. С. 7 — 12.

2. Блинков О.Е. Кодификация местного наследственного права в России // История государства и права. 2007. N 4. С. 17 — 19.

3. Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР (Латвия) // Бюллетень нотариальной практики. 2006. N 4. С. 8 — 13.

4. Блинков О.Е. Рекодификация российского гражданского права // Наследственное право. 2009. N 3. С. 3.

5. Блинкова Е.В. Конкуренция договорных и деликтных исков в гражданском праве: исторический и сравнительно-правовой аспект // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2011. N 2. С. 16 — 24.

6. Вавилин Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства // Наследственное право. 2009. N 1. С. 16 — 18.

7. Вавилин Е.В. Осуществление наследственных прав: субъекты, объекты, механизм реализации // Наследственное право. 2011. N 1. С. 9 — 13.

8. Кархалев Д.Н. Способы защиты наследственных прав // Наследственное право. 2013. N 2. С. 33 — 35.

9. Лоренц Д.В. Особенности защиты имущественных прав наследников // Наследственное право. 2012. N 3. С. 21 — 28.

10. Смирнов С.А. Механизм фактического принятия наследства и его развитие в современной судебной практике // Наследственное право. 2015. N 1. С. 31 — 35.

11. Толстой Ю.К. и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1955. 219 с.

12. Тужилова-Орданская Е.М. Гражданско-правовая защита права на наследование недвижимости // Наследственное право. 2007. N 2. С. 24 — 26.

13. Фиошин А.В. Фактическое принятие наследства: спорные вопросы правоприменения // Наследственное право. 2014. N 3. С. 39 — 42.

Источник: журнал «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО»

Источник: https://pravo163.ru/indikacionnyj-isk-kak-sposob-zashhity-prav-naslednikov-na-lezhachee-nasledstvo/

Профессионально об актуальном: Как правильно принять наследство

Кто является владельцем наследственного имущества?

Вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим открывается наследство, в связи с чем у каждого наследника возникает право выбора: принять наследство либо отказаться от него.

Елена Крыльцова, нотариус Гродненского нотариального округа

Однако сколько бы информации не содержалось в средствах массовой информации о сроках и порядке принятия наследства, количества граждан, обращающихся к нотариусу за оформлением наследства по истечении срока, установленного для его принятия, не убавляется.

Одному соседка рассказала, что к нотариусу надо идти после того, как пройдет шесть месяцев со дня смерти, второго проконсультировала всем известная тетя Люба, убедив, что к нотариусу ходить и вовсе не надо, так как наследство и так перейдет к нему «автоматически».

В данной статье мы рассмотрим основные вопросы порядка и сроков принятия наследства наследником, которые, хочется верить, помогут гражданам выработать правильное и грамотное поведение при оформлении ими своих наследственных прав.

В соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) для приобретения наследства наследник должен его принять.

Поэтому, чтобы наследник стал владельцем принадлежащего наследодателю и входящего в состав наследства имущества (унаследовал его), как бы ни убеждала Вас в обратном «тетя Люба», наследство, независимо, по какому основанию (по завещанию или по закону) оно открыто, нужно принимать, и сделать это необходимо в установленный законодательством срок, который по общему правилу в соответствии со статьей 1071 ГК составляет шесть месяцев со дня открытия наследства.

Принятие наследства возможно осуществить двумя способами: подачей нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство и путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом.

Принятие наследства подачей заявления о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство осуществляется наследником нотариусу по месту открытия наследства.

К сведению, местом открытия наследства в соответствии со статьей 1036 ГК является последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии – месту пребывания) на день открытия наследства, а если оно неизвестно, – место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения основной части движимого имущества.

Что касается второго способа принятия наследства, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1070 ГК признается, если не доказано иное, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом, в частности, когда наследник:

  1. принял меры к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  2. произвел за свой счет расходы на содержание имущества;
  3. оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы.

Таким образом, если наследник не является лицом, принявшим наследство путем фактического вступления во владение и управление наследственным имуществом, ему необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то есть таким образом принять наследство.

Если наследник принял наследство путем фактического вступления во владение и управление наследственным имуществом, такое заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть подано им и по истечении установленного срока, поскольку наследство он уже принял.

Если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подаётся по истечении срока для принятия наследства наследником, принявшим наследство путём фактического вступления во владение и управление наследственным имуществом, то принятие наследства должно быть подтверждено документами, свидетельствующими о фактическом вступлении во владение или управление наследственным имуществом. Такими документами могут являться:

  • документ, содержащий информацию о проживании наследника на день открытия наследства либо в течение установленного срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем либо проживании наследника в наследуемом жилом помещении (справка о месте жительства, справка о месте жительства и составе семьи, справка о последнем месте жительства наследодателя и составе его семьи на день смерти, др.),
  • справка о том, что в установленный законодательством срок наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его сохранению, обрабатывал земельный участок, производил текущий ремонт и т.д.,
  • документ, подтверждающий производство расходов на содержание имущества,
  • копия вступившего в силу решения суда об установлении факта принятия наследства,
  • иные документы, подтверждающие фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом.

Зачастую наследники, призываемые к наследованию, проживают за границей, находятся в длительной командировке и не имеют возможности вовремя обратиться к нотариусу по месту открытия наследства за оформлением наследственных прав.

Законодатель предусмотрел в таких случаях удобные и совсем не сложные, на наш взгляд, варианты их поведения.

Во-первых, наследник может уполномочить любое лицо представлять свои интересы по данному вопросу путем выдачи ему доверенности на ведение наследственного дела, в которой будет предусмотрено полномочие на принятие наследства, удостоверенной нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, по которой представитель наследника сможет в течение установленного законодательством срока обратиться к нотариусу по месту открытия наследства за оформлением наследственных прав представляемого.

В-вторых, наследник может в течение установленного законодателем срока для принятия наследства направить заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу по месту открытия наследства по почте.

К сведению, если заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило нотариусу по его истечении, заявление считается поданным своевременно.

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство должно соответствовать требованиям, установленным к нему законодательством.

Так, в соответствии с пунктом 117 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г.

№ 63 (далее – Инструкция), заявление о принятии наследства адресуется нотариальной конторе (нотариальному бюро), в нем указывается фамилия, собственное имя и отчество заявителя, его адрес, дата открытия наследства, фамилия, собственное имя и отчество наследодателя, место открытия наследства и сообщается, что настоящим заявлением наследник принимает наследство.

В заявлении же о выдаче свидетельства о праве на наследство, кроме указанных выше сведений, также указываются состав наследства (наследственного имущества) и другие наследники умершего, адрес их места жительства (места пребывания), а если он не известен – место работы.

Если наследование осуществляется по завещанию, то в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство необходимо указать всех наследников на обязательную долю, при наличии таковых – всех наследников по закону первой очереди.

Обращаю внимание, что в случае если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подается нотариусу не лично наследником (к примеру, направляется по почте), подлинность подписи на указанном документе должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Что касается заявления о принятии наследства, то требований об обязательном свидетельствовании подлинности подписи наследника на нем в законодательстве не содержится, поэтому на таком документе достаточно обычной подписи наследника.

Довольно часто наследниками являются лица, которые не могут самостоятельно реализовать свое право принять наследство. Речь идет о несовершеннолетних и недееспособных лицах.

В соответствии со статьей 27 ГК за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) сделки могут совершать от имени только их законные представители – родители, усыновители или опекуны.

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун (статья 29 ГК).

Что касается несовершеннолетних лиц от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением эмансипированных лиц, а также граждан, ограниченных судом в дееспособности, то они действуют самостоятельно, но с согласия своего законного представителя.

Таким образом, в случае, если наследник является несовершеннолетним лицом, не достигнувшим четырнадцатилетнего возраста, либо недееспособным лицом, законные представители указанных категорий граждан, на которых законодателем возложена обязанность с надлежащей заботой осуществлять управление имуществом несовершеннолетнего, недееспособного, сохранять размер этого имущества, а при возможности и умножать его, обязаны в течение установленного для принятия наследства срока принять наследство от имени несовершеннолетнего до четырнадцати лет или недееспособного гражданина.

Что же делать наследнику, который по той или иной причине пропустил срок для принятия наследства?

В соответствии со статьей 1072 ГК по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска срока уважительными, в частности, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, и при условии, что наследник, пропустивший срок для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Признав наследника принявшим наследство, суд решает вытекающие из этого вопросы прав других наследников на наследственное имущество, а также признает недействительными выданные ранее свидетельства о праве на наследство. В этом случае выдача нового свидетельства о праве на наследство не требуется.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Подписи этих наследников на документе, содержащем такое согласие, если он подается нотариусом не лично наследниками, должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в пункте 2 статьи 1083 ГК (нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия).

Такое соглашение наследников является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства, если свидетельство о праве на наследство наследникам уже выдано.

Если на основании ранее выданного свидетельства о праве на наследство, впоследствии аннулированного нотариусом, была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, то выданное нотариусом новое свидетельство является основанием для внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Таким образом, наследнику, который желает оформлять (принимать) наследство, его необходимо принять, успеть сделать это в течение установленного законом срока, поскольку непринятие наследства влечет те же последствия, что и отказ от наследства без указания лица, в пользу которого он отказался от наследства, поскольку иное не предусмотрено законодательством.

Напоследок хотелось бы рекомендовать гражданам обращаться за консультацией по вопросу оформления наследственных прав не к «тете Любе», а к нотариусу – лицу, призванному защищать их права и законные интересы, которое может оказать грамотную правовую помощь.

Елена Крыльцова,
нотариус Гродненского нотариального округа

Материал предоставлен Белорусской нотариальной палатой для Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь
При использовании материала гиперссылка на источник обязательна!

Источник: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/may/35160/

Блоги профессионалов на «Ведомостях»

Кто является владельцем наследственного имущества?

Согласно опросам социологов, примерно половина россиян держит домашних животных. Для многих питомец – член семьи, едва ли не самый любимый.

Недавно ко мне обратился клиент, достаточно обеспеченный мужчина пенсионного возраста, владелец немецкой овчарки. Он хотел предпринять все возможное, чтобы в случае его кончины о собаке должным образом заботились и любимый пес не остался на улице. Поэтому поинтересовался, возможно ли и как в рамках российского права оставить питомцу на безбедную старость часть своего состояния.

Конечно, возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти является одним из фундаментальных основ частной собственности.

И уже при жизни человек вправе составить завещание, где будет установлено, что и кому должно достаться после его кончины.

Мировая практика показывает, что любящий хозяин, скорее всего, дополнит список имен и фамилий тех, кому он предполагает оставить нажитое, кличкой питомца (см. врез).

Многие наши соотечественники тоже хотели бы обеспечить достойное существование своим любимцам, но сделать это совсем не так просто, как, скажем, в США.

Американская миллиардерша, «королева нью-йоркской недвижимости» Леона Хелмсли (Leona Helmsley) завещала своей любимой болонке по кличке Трабл (Trouble) $12 млн. В 2007 г. после смерти Хелмсли оглашение ее завещания вызвало шок и у простых граждан, и у родственников.

Согласно Гражданскому кодексу России животное ни при каких обстоятельствах не может быть наследником. Поэтому условие завещания о переходе имущества в собственность домашнего животного является ничтожным.

Однако закон предусматривает определенные механизмы, позволяющие позаботиться о домашнем животном после смерти хозяина. Речь идет о так называемом завещательном возложении, предусмотренном статьей 1139 Гражданского кодекса.

Его суть заключается в том, что наследодатель в завещании указывает физическое или юридическое лицо, на которое возлагается обязанность совершать определенные действия, в частности содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

В завещании заботливый хозяин может подробно описать желаемый образ жизни питомца, оговорить порядок ухода за ним и стоимость его содержания.

Лицом, на которое завещатель вправе возложить обязанность по уходу за питомцем, может быть любой из его наследников либо исполнитель завещания (душеприказчик). В последнем случае наследодатель обязан предусмотреть в завещании часть наследственного имущества, из которого душеприказчик будет брать ресурсы на должное содержание животного.

К выбору лица, на которого вы собираетесь возложить обязанность ухаживать за животным, нужно подходить очень ответственно.

Дело в том, что в нашей стране не выработан правовой механизм, позволяющий полностью контролировать лицо, на которое наследодатель возложил заботу о животном. В связи с этим существует риск, что любимец не получит должного ухода.

Поэтому лучшим кандидатом является либо один из близких вам людей, который готов заботиться о животном, либо питомник с хорошей репутацией.

Но в любом случае не стоит полагаться лишь на добросовестность наследников, а нужно внимательно подойти к составлению завещания, в котором следует прописать подробный алгоритм, позволяющий контролировать уход за животным.

Очевидно, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому нельзя дать универсальный совет, какие именно положения включить в завещание.

Но вот что я рекомендую обязательно внести в него, чтобы существенно снизить риск злоупотреблений.

Во-первых, в завещании необходимо идентифицировать животное, точно указав номер клейма или чипа. Это поможет избежать уклонений от исполнения обязательств под предлогом невозможности установить животное, в отношении которого было сделано завещательное возложение.

Во-вторых, следует обеспечить надзор за исполнением завещательного возложения. Осуществлять этот надзор, а в случае необходимости требовать его должного исполнения в судебном порядке может наследник, душеприказчик либо иное лицо. Как правило, наиболее целесообразно поручить эту задачу сразу нескольким лицам, включая местную организацию по защите животных.

В-третьих, желательно предусмотреть механизм, позволяющий объективно контролировать здоровье питомца. В частности, можно оговорить периодическую диспансеризацию для выявления и документального подтверждения состояние животного.

В-четвертых, разумно указать, где должен проживать питомец, чтобы он чувствовал себя комфортно.

Следует заметить, что в большинстве зарубежных стран наследственное законодательство, так же как и в России, не позволяет признать домашнее животное наследником.

А желание наследодателя позаботиться о домашнем любимце реализуется там либо через наследственное возложение, либо через специальный траст (так называемый pet trust, такие трасты создают в Англии, США и других странах, где применяется английское право).

Поскольку во многих западных странах механизм контроля за исполнением последней воли умершего развит намного лучше, чем в нашей стране, состоятельному владельцу животного стоит задуматься об обращениях к иностранным компаниям, специализирующимся на такого рода услугах.

При должном финансировании эти структуры готовы реализовать практически любые пожелания заботливого хозяина. При этом не обязательно, чтобы питомец был перевезен в другую страну. Вполне можно договориться об уходе за животным и в России.

Единственным недостатком этого варианта является его высокая цена – обычно не менее $300–500 в месяц.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2016/09/16/657173-kak-nasledstvo-pitomtsu

Автоправо
Добавить комментарий