Как в данной ситуации можно вступить в наследство и последствия?

Как правильно вступить в наследство по закону: процедура, сроки

Как в данной ситуации можно вступить в наследство и последствия?

Наследование по закону регулируется главой 63 ГК РФ. Здесь описываются все возможные варианты принятия наследства, даётся четкое определение очерёдности наследования, объясняется порядок действий, которые должны совершить потенциальные наследники. Для реализации своих законных прав на наследство рекомендуется следовать всем предписаниям, которые содержатся в указанной главе ГК.

Очерёдность наследования

Гражданин, имеющий основания считать себя потенциальным наследником, в первую очередь, должен уточнить, являются ли эти основания объективными.

В РФ действует порядок наследования, в соответствии с которым каждая последующая очередь приобретает права только в том случае, если представители предыдущих очередей не реализовали свои преференции либо если представителей предыдущих очередей фактически нет.

На сегодняшний день гражданским законодательством предусмотрено 7 наследственных очередей. В подавляющем большинстве случаев в качестве наследников по закону рассматриваются родственники наследодателя, состоявшие с ним кровном / не кровном родстве. Структура очерёдности выглядит следующим образом:

  • первая очередь — законный супруг; родные дети; родители;
  • вторая очередь — братья / сестры (как от одних родителей, так и неполнородные); дедушки / бабушки (по обе стороны по отношению к наследодателю);
  • третья очередь — дяди / тети наследодателя с обеих сторон;
  • четвёртая очередь — прадедушки / прабабушки;
  • пятая очередь — дети родных племянников; двоюродные дедушки / бабушки;
  • шестая очередь — дети двоюродных братьев и сестёр; дети двоюродных дедушек / бабушек.
  • седьмая очередь — отчим и мачеха наследодателя, а также его пасынки и падчерицы.

Внуки, родные племянники, а также двоюродные братья и сёстры могут участвовать в процессе в рамках реализации права представления.

Здесь имеются в виду случаи, когда наследник по закону умирает ещё до открытия наследства либо если смерть такого наследника наступает одновременно с наследодателем — вступить в права могут потомки несостоявшегося наследника, относящегося к конкретной очереди (ст. 1146 ГК РФ).

На практике наследственная цепочка крайне редко доходит до 3 (4) очереди. Если у гражданина не имеется прямых родственников из первичных очередей, то, как правило, вопрос решается посредством оформления завещания.

Следовательно, до того, как предпринимать какие-либо действия, нужно уточнить, к какой именно очереди имеется отношение и есть ли представители предыдущих очередей.

Место открытия наследства

Процедура наследования по закону возможна к проведению только после смерти гражданина-наследодателя (ст. 1113 ГК РФ). Предусматривается всего одно исключение, когда гражданин признаётся судом умершим. Никаких других обстоятельств для открытия наследства не существует.

Открытие наследства не является каким-либо действием или отдельной процедурой. Этот факт предоставляет родственникам умершего право на вступление в наследство. Временем открытия наследства считается время наступления смерти человека, засвидетельствованное в соответствующих документах (ст. 1114 ГК РФ).

Не менее важной информацией является место открытия наследства. В силу диспозиции статьи 1115 ГК РФ таким местом признаётся последний фактический адрес проживания умершего (адрес постоянной регистрации).

Если постоянной регистрации на момент смерти у человека не было, то местом открытия наследства будет считаться место нахождения большей части его имущества. Правило большей части может быть заменено на правило большей ценности.

К примеру, если у умершего не было регистрации, а его недвижимость и автомобиль (любое другое имущество) находятся в разных городах, то местом открытия наследства будет считаться местность, где располагается недвижимость, так как она представляет более значительную цену.

Срок вступления в наследство

Гражданским законодательством предусматриваются общие и специальные сроки для вступления в наследство. Общий срок — 6 месяцев с момента смерти гражданина. Именно в этот срок его родственники должны совершить одно из следующих действий:

  • подать заявление о принятии наследства;
  • совершить действия, указывающие на фактическое принятие наследства без подачи нотариусу первичного заявления.

Отчёт срока ведётся с даты, которая отмечена в свидетельстве о смерти гражданина. В иных случаях отчёт может вестись с момента вынесения судебного решения, в соответствии с которым гражданин признаётся умершим (ст. 1114 ГК РФ).

Если заявление о принятии наследства подано в срок, то с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство можно обратиться в любое время — фактически, срок для подобного обращения не ограничивается временными рамками.

Помимо общих сроков предусматриваются и специальные сроки, о которых должны знать все потенциальные наследники. К факультативным случаям здесь относятся непринятие наследства и отказ от такового.

Непринятие наследства — то есть, не совершение никаких действий, предполагает переход наследственных прав в рамках одной очереди или в отношении представителей последующих очередей.

К примеру, единственный наследник первой очереди не предпринял никаких действий на предмет получения наследства.

В этом случае представитель второй очереди имеет право обратиться с заявлением о принятии наследства в течение 3 месяцев с момента окончания стандартного шестимесячного срока.

Когда право на наследство возникает в случае отказа представителя предыдущей очереди, то принятие имущественной массы представителем последующей очереди допускается в течение 6 месяцев с момента регистрации нотариусом наследственного отказа.

К какому нотариусу необходимо обратиться, чтобы вступить в наследство?

Как только становится известно о смерти гражданина, родственники, имеющие основания считать себя наследниками, должны совершить первичные обязательные действия, обход или несоблюдение которых не допускаются. В этом случае дальнейшая процедура наследования будет сопровождаться затруднениями.

Первое, что необходимо сделать — установить место открытия наследства. Как уже было отмечено, подобным местом считается фактический адрес регистрации умершего, либо место, где находится наиболее ценное имущество, подлежащее дальнейшему наследованию.

После установления места открытия наследства, родственникам необходимо определиться с нотариусом, который по законодательству обязан сопровождать процедуру вступления в наследство.

Для этого необходимо связаться с ближайшим к адресу регистрации умершего нотариусом и назвать ему этот самый адрес регистрации. Нотариус либо подтвердит, что наследственные дела по данному адресу находятся в его ведении, либо скажет, к какому нотариусу Вам следует обратиться.

Вы также вправе обратиться в нотариальную палату города / района и уточнить, какой нотариус «обслуживает» Ваш адрес.

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о прав на наследство?

Получив информацию, потенциальные наследники должны обратиться к нотариусу либо с Заявлением о принятии наследства, либо с Заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство (см. ниже).

Форма Заявления о принятии наследства будет предоставлена нотариусом.

Главное отличие данных заявлений в государственной пошлине: Заявление о вступление в наследство НЕ ОБЛАГАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНОЙ, а совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство — ОБЛАГАЕТСЯ (о втором заявлении речь пойдет ниже).

В Заявлении о принятии наследства указываются следующие данные:

  • данные наследника и наследодателя;
  • основания обращения — в нашем случае это наследование по закону;
  • точная степень родства — то есть, кем именно приходятся друг другу потенциальный наследник и наследодатель;
  • информация о других потенциальных наследниках, состоящих в одной очереди с заявителем (сообщать в заявлении информацию о других наследниках, состоящих в одной очереди с заявителем, последний не обязан);
  • намерение наследника — в данном случае он указывает на желание принять наследственную массу;
  • информация о всех объектах, входящих в имущественную массу, в том числе и место их нахождения;
  • лично проставленные дата и роспись.
  • реквизиты нотариуса;

Сообщать в заявлении информацию о других наследниках, состоящих в одной очереди с заявителем, последний не обязан. Всегда можно сослаться на отсутствие такой информации, либо на другие факторы. Никаких санкций за это не предусмотрено.

Достаточно часто наследников одной очереди бывает сразу несколько.

На примере первой очереди можно смоделировать ситуацию, когда потенциальными наследниками одновременно являются: переживший супруг; родные дети; родители.

Фактически каждый из них имеет право претендовать на получение определённой доли в имущественной массе. Поэтому законодатель предусмотрел обязанность обращаться с первичным заявлением в отношении каждого наследника.

Отсутствие заявления со стороны потенциального наследника приведёт к последствиям, указанным в ст. 1154. Следовательно, к нотариусу должен обращаться каждый наследник с отдельным заявлением. Не допускается подача одного заявления при нескольких наследниках, даже если они обращаются одновременно.

Количество заявлений о принятии наследства должно быть пропорционально количеству обратившихся наследников. Несовершеннолетние дети не рассматриваются в качестве заявителей, и в их интересах, как правило, действуют их родители.

На данном этапе предоставлять какие-либо документы нет необходимости. К заявлению нужно прикрепить копию общегражданского паспорта. Использование альтернативных документов, в отсутствие паспорта, допускается, от чем заявители извещаются заранее.

После принятия заявления нотариусом открывается наследственное дело. На этом этапе наследники имеют право запрашивать любую информацию о необходимых в дальнейшем документах, о действиях, которые им придётся предпринять, и любые другие данные, так или иначе относящиеся к процедуре наследования.

Весь последующий срок нотариус будет работать в направлении получения информации о наследственной массе, о самих наследниках, путем ведомственного взаимодействия со сторонними уполномоченными органами.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство

Родственники умершего могут не подавать отдельно заявление о вступлении в наследство, а сразу обратиться с так называемым и наиболее часто встречающимся вариантом заявления: Заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача данного заявления указывает на факт автоматического принятия наследства. То есть, второе может полностью заменить первое.

Заявление о выдачи свидетельства по своей природе и структуре ничем не отличается от обращения на предмет принятия наследства. Только в этом случае потребуется заранее подготовить обязательный пакет документов. В их числе:

  • документы, подтверждающие прямое родство с умершим гражданином и принадлежность заявителя к определённой очереди;
  • данные, подтверждающие факт наступления смерти;
  • документы на каждый объект, входящий в наследственную массу;
  • оценочные сведения, указывающие на стоимость каждого объекта и на общую цену всей наследственной массы

К документам, подтверждающим прямое родство, относятся любые документальные данные, указывающие на кровную или брачную связь. Со стороны пережившего супруга это может быть, к примеру, свидетельство о браке, а со стороны родителей — свидетельство о рождении.

Что касается факта наступления смерти, то в случае биологической смерти гражданина нотариусу необходимо предоставить свидетельство о смерти, с обязательной печатью медицинского учреждения и за подписью главного врача. Если человек признан умершим, то нотариусу нужно будет предоставить решение суда.

Нотариусы не имеют право требовать предоставление документов, свидетельствующих о праве собственности умершего на тот или иной объект. Эта информация будет уточняться посредством межведомственного взаимодействия.

Стоимость имущества должна быть подтверждена только независимой оценкой с объективным определением цены каждого объекта. Это необходимо для установления размера государственной пошлины. Выдача такого свидетельства облагается пошлиной.

Пошлина уплачивается до выдачи свидетельства и квитанции о произведённой уплате прикрепляются к пакету документов.

Родные / усыновлённые дети, законные супруги, родители, родные и не полнородные братья и сестры уплачивают 0,3% от оценочной стоимости каждого объекта, который переходит им по праву наследования. Предельный лимит — 100 000 рублей.

Все остальные наследники уплачивают 0,6% от стоимости каждого объекта, который переходит им по праву наследования. Лимит — 1 000 000 рублей.

Следует знать, какого-либо исчерпывающего перечня документов для получения свидетельства о праве на наследство не существует. Это правило действует для того, что нотариус мог запрашивать дополнительные документы, в случае возникновения у него сомнений по любому поводу.

Описываемое свидетельство является конечным документом, выдача и получение которого является последним шагом до оформления прав собственности. Выдаваться оно может как в одном экземпляре — на нескольких наследников, так и каждому в отдельности.

Пошлина в указанных пропорциях уплачивается за каждый объект и по каждому свидетельству, если их несколько. К примеру, брат и сестра наследуют квартиру, оставшуюся им от матери. Если ими будет запрошено два отдельных свидетельства, то уплачивать пошлину в размере фиксированных 0,3% будет каждый из них.

Независимо от обстоятельств, свидетельство может выдаваться только по истечении полугода с момента начального открытия наследства. По своему усмотрению нотариусы могут сократить этот срок, если у них не возникает никаких сомнений по поводу круга обратившихся лиц. Но это исключение встречается крайне редко.

Полученное по истечении обязательного срока свидетельство, впоследствии будет являться исчерпывающим основанием для приобретения прав собственности на имущественную массу. Если лицо предоставляет свидетельство о праве на наследство в территориальный Росреестр, значит, что все оно имеет полное право оформление объекта в собственность без каких-либо дополнительных проверок.

Отметим однако, что в большинстве случаев нотариус предложит Вам оформить единое Заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство — это частая и нормальная практика.

Источник: https://gidprava.ru/lawfirm/2017/11/02/legacy-law-common/

Юридическое бюро Юрьева – Вступление в наследство

Как в данной ситуации можно вступить в наследство и последствия?

«План действий» по вступлению в наследство или что необходимо сделать?

Как часто нам приходится сталкиваться с ситуацией, при которой необходимо решить вопрос, ответ на который мы вроде бы знаем, но когда дело доходит до конкретных действий, теряемся и не знаем с чего начать. А если вопрос, который нам необходимо решить возникает в сложную для нас пору?  Одной из таких ситуаций является смерть близкого человека.

Когда проходит первый шок, суета с организацией похорон позади, встаёт вопрос об оформлении документов касательно имущества усопшего.

Что делать, куда, в какие сроки и к кому обратиться, когда и с какими документами? А что если срок для принятия наследства истёк, и Вы не успели его оформить у нотариуса, можно ли что-то сделать в этой ситуации?

Права граждан РФ по наследованию имущества оговорены в 5 разделе Гражданского кодекса РФ (главы 61-65, статьи 1110-1185). Если при жизни гражданин в установленном порядке составил завещание, то в этом случае имущество будет наследоваться по завещанию и наследниками станут указанные в нём лица.

Если гражданин умер, не оставив завещания, то наследование в этом случае будет происходить по указанному закону о наследстве, и наследниками станут определённые этим законом родственники умершего. Если завещание имеется, но в нем завещано не всё имущество умершего, то не завещанная часть имущества наследуется по закону о наследстве.

Также по закону наследование происходит, если завещание составлено с нарушением закона, т.е. оказывается недействительным.

В этой статье мы подскажем, что делать только тем, кто является наследником по закону. План действий, когда есть завещание, мы рассмотрим в следующей статье.

Что необходимо сделать? Для приобретения наследства наследник должен законным образом его принять, то есть вступить в права владения.

Для этого необходимо обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство, либо совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии вами наследства.

Например, проживая совместно с наследодателем, продолжаете оплачивать счета на оплату коммунальных услуг общего жилья, оплатили очередной платеж за кредит и т.п.  

Куда следует обращаться для принятия наследства?

Для оформления наследства Вам необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Напомним, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

На официальном сайте Нотариальной палаты Санкт-Петербурга в разделе «Наследственные дела» можно, выбрав район, в котором проживал наследодатель, по букве фамилии наследодателя определить того нотариуса, к которому Вам необходимо обратиться.

Нотариусу для оформления наследства понадобятся от Вас следующие документы: кадастровый паспорт на квартиру; справка форма №9; документ, удостоверяющий родственные отношения (это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, и т.п.) и правоустанавливающий документ на имущество. Например, договор купли-продажи или мены, по которому наследодатель приобрёл имущество, и другие документы.

С оформлением кадастрового паспорта на квартиру вам поможет нотариус, выдав соответствующий запрос.

Предъявив запрос от нотариуса в районный филиал Государственного унитарного предприятия «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости»  – Проектно-инвентаризационное бюро соответствующего района, вы сможете заказать изготовление кадастрового паспорта в необходимые Вам сроки.

Если лицо, оформляющее наследство, также обладает правом на квартиру или жилой дом (доля в праве собственности), то можно получить кадастровый паспорт и без запроса нотариуса, непосредственно в районном Проектно-инвентаризационном бюро.

Срок принятия наследства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, а открывается оно со смертью гражданина или объявления его умершим. Это означает, что в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя наследники могут обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство.

Что делать, если шестимесячный срок пропущен?

Во-первых, законом признаётся, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвёл за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Предъявив соответствующие документы, доказывающие фактическое принятие наследства по вышеперечисленным признакам, можно оформить наследство у нотариуса. Но и в этом случае, как и обязательно – в прочих случаях просрочки обращения к нотариусу, не исключено, что придётся обратиться в суд. А это излишние хлопоты и расходы.

Более сложные вопросы наследования по закону появляются, когда между наследниками возникают споры по поводу принадлежности того или иного имущества, размере долей в наследственном имуществе, а также обязательной доли в наследстве. Наверное, в таком случае не обязательно сразу идти в суд.

Можно попытаться решить проблемы полюбовно, при этом не помешает внимательное ознакомление с законами о наследстве, не исключено, и с помощью юриста.

Во всяком случае, подходить к разрешению данных вопросов необходимо с точки зрения конкретной ситуации и исследования всех существенных обстоятельств.

Надеемся, что эти краткие пояснения помогут вам сориентироваться в вопросах наследства умерших близких.

Источник: http://juryev.ru/nasledstvennoe-pravo/159-vstuplenie-v-nasledstvo

Нужно ли писать отказ от наследства, обязательно и стоит ли?

Как в данной ситуации можно вступить в наследство и последствия?

/ Наследство / Нужно ли писать отказ от наследства?

Просмотров 4903

Отказ от наследства – право, а не обязанность наследника, аналогичное праву принятия наследства. Но не все наследники понимают, какие правовые последствия влечет за собой отказ.

В обязанности нотариуса, который удостоверяет подпись наследника на «отказной», входит разъяснение законных оснований, условий и последствий данной процедуры. Не все нотариусы выполняют эти обязанности.

Тем временем юридически неграмотные, неосведомленные, невнимательные, а порой – обманутые или принужденные люди подписывают отказы от наследства.

И имеют практически нулевые шансы исправить допущенную ошибку в дальнейшем, после «прозрения».

Чтобы не оказаться в числе таких наследников, необходимо знать свои наследственные права и обязанности, а также ответственно подходить к принятию столь важных решений. Надеемся, эта статья поможет Вам разобраться в некоторых вопросах.

Стоит ли отказываться от наследства?

Прежде всего, разберемся для чего нужно отказываться от наследства? Какие на то могут быть причины?

В первую очередь, конечно, договоренность между наследниками. Один из них уступает свою долю другому, движимый самыми благими намерениями.

В данном случае важно помнить о том, что после отказа невозможно «передумать» и восстановить свое право на наследство. А вот родственники могут «передумать» делиться имуществом или выполнять обещания. Чтобы не оказаться жестоко разочарованным и разуверенным в людях, не стоит принимать решение быстро и легкомысленно.

Исключением может быть ситуация, когда наследство не представляет собой никакой ценности для одного наследника, в то время как для другого — оно очень ценно. Тогда можно отказываться без сомнений.

Второй причиной, побуждающей отказываться от наследства, являются многочисленные обязательства или крупные долги наследодателя.

Согласно закону, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам. Значит, отдавать долги и выполнять обязательства покойного будут те, кто станет его преемниками.

А ведь иногда «минус» намного превышает «плюс», поэтому вступать в наследство становится крайне невыгодно.

Правильное решение – отказ от такого наследства.

Если же наследник не заявит отказ, кредиторы наследодателя могут обратиться в суд с требованием признать факт принятия наследства. Непринятие – еще не отказ.

В то время как обладание, пользование и распоряжение хотя бы частью наследственного имущества уже является фактическим принятием наследства. Даже без визитов к нотариусу.

Например, совместное проживание в жилом помещении наследодателя до его смерти, продолжение проживания в том же помещении после его смерти. Подробнее об этом можно почитать в статье «Фактическое принятие наследства».

Еще одна возможная причина отказа – длительная и трудоемкая процедура оформления наследования и регистрации права собственности, что может иметь место с некоторыми видами имущества (земля, ценные бумаги). Иногда проще и быстрее отказаться, чем тратить массу денег и времени на процедуры.

Обязательно ли писать отказ от наследства?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, приведем пример.

Умер мужчина, имевший двое детей – дочь и сына. Кроме детей не было других наследников первой очереди. А завещания он не оставлял. На протяжении последних лет жизни отец жил вместе с дочерью, а сын проживал в другом городе.

На похороны отца сын не приезжал. Не проявлял никакого интереса к наследственному имуществу, в нотариальную контору не обращался.

Обязательно сестре нужно получить от брата отказ от наследства? Или достаточно просто единолично вступить в наследство?

Итак, сестра не знает причин, по которым брат не обращается в нотариальную контору для принятия наследства. Но это еще не значит, что он отказывается от наследования!

Во-первых, существует вероятность, что брат просто не знает смерти отца, об открытии наследства, о наличии наследственного имущества. А ведь он – представитель первой очереди наследников по закону. Возможно, если бы он был должным образом извещен, то реализовал бы свое право наследования.

Часто так случается, что наследники не знают об открытии наследства. Узнав о смерти наследодателя, они могут восстановить свои наследственные права через суд.

Бывает так, что наследник знает об открытии наследства, но не спешит с визитом к нотариусу. Причины тому могут быть различными, например, тяжелая болезнь или длительная командировка.

Даже если наследник пропустил срок принятия наследства, он может обратиться в суд – за восстановлением пропущенного срока. И потом потребовать возврата своей доли.

Подробнее об этом читайте в статье «Как восстановить пропущенный срок…».

Иногда наследники вступают в наследство фактически – пользуются и распоряжаются вещами наследодателя. Такие действия равносильны нотариальной процедуре принятия наследства.

В дальнейшем такой наследник, даже если он не обращался к нотариусу, может претендовать на остальное наследственное имущество в пределах своей доли.

Больше информации об этом можно найти в статье «Фактическое принятие наследства».

Итак, если наследник не обращается в нотариальную контору с «отказной», это не означает отказа от наследства! Нарушение наследственных прав таких наследников в дальнейшем чревато спорами и судебными разбирательствами.

Что можно посоветовать сестре, которая собирается вступить в наследство единолично? Если только она не совершенно уверена, что брат действительно не намерен вступать в наследство и не будет оспаривать ее единоличное наследование. В противном случае нужно получить отказ. Это исключает возможные споры в дальнейшем.

Что можно посоветовать тем, кто размышляет – обязательно ли писать отказ от наследства?

Еще раз ознакомьтесь с материалами статей «Как правильно оформить отказ от наследства» и «Можно ли оспорить отказ от наследства». Из них Вы подробно узнаете, в каких случаях и на каких условиях возможен отказ, каковы его правовые последствия. В частности, практически нулевые шансы оспорить собственный отказ от наследства. И только тогда принимайте решение.

Нотариусы и отказы. Что необходимо знать?

К сожалению, среди нотариусов очень распространено недобросовестное выполнение работы. Чтобы упростить процедуру оформления, нотариусы просят обратившегося к ним наследника не указывать в заявлении остальных вероятных претендентов.

Или вовсе указать, что таковых нет. Даже если это не соответствует действительности. Ведь иначе нотариусам приходится уведомлять указанных лиц об открытии наследства – писать запросы и письма, совершать телефонные звонки.

Однако они опираются лишь на предположение, что неуведомленные наследники не захотят реализовать свои наследственные права. Что весьма сомнительно.

А при возникновении спора между наследниками не избежать судебных разбирательств. Кто окажется виновным в данной ситуации? Уж точно не нотариус, а наследник, указавший «заведомо неправдивые сведения».

Итак, если Вам что-либо известно о родственниках, имеющих право наследования, сообщите об этом нотариусу. Даже если Вы уверены, что они не захотят вступать в наследство. Пусть в таком случае напишут отказ. Это исключит вероятность злоупотреблений, споров, судебных разбирательств.

Источник: http://law-divorce.ru/nuzhno-li-pisat-otkaz-ot-nasledstva/

Корпоративные права в наследство. Налоги и бухгалтерский учет, № 34, Ап

Как в данной ситуации можно вступить в наследство и последствия?

Наследники участника-физлица (правопреемники участника-юрлица) получают в наследство от умершего долю в уставном капитале общества. Однако это не значит, что автоматически в любом случае они становятся участниками такого ООО.

Почему?

Наследник участника-физлица. Если говорить о наследниках участника-физлица, то дело в первую очередь в положениях п. 2 ч. 1 ст.

1219 ГКУ: в наследственную массу не входят права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя.

И к таким правам, в частности, относят право на участие в обществах (если иное не установлено законом или уставными документами таких обществ).

То есть по общему правилу необходимо, чтобы наследник участника-физлица после получения свидетельства о праве на наследство обратился к другим участникам с заявлением о желании вступить в ООО.

Те, в свою очередь, должны решением общего собрания одобрить кандидатуру наследника, внести изменения в уставные документы и ЕГР*. Или же участники голосуют против участия наследника в ООО и осуществляют причитающиеся наследнику выплаты (см. ниже).

Но в уставе могут устанавливаться и другие правила (например, то, что наследник участника «автоматом» становится участником общества).

Кроме того, на «не автоматичность» участия наталкивают положения части первой ст. 55 Закона о хозобществах:

наследники имеют преимущественное право на вступление в общество

Однако наследник участника-физлица может и не захотеть вступать в общество. В таком случае наступают последствия, предусмотренные частью второй ст. 55 Закона о хозобществах: наследнику выдаются деньги или прочее имущество, которое эквивалентно доле наследодателя в имуществе общества. А стоимость доли определяется на день смерти участника.

В таком случае уставный капитал общества подлежит уменьшению на долю умершего.

Правопреемник прекращенного участника-юрлица. Практически та же ситуация с правопреемником прекращенного участника-юрлица. В этом случае автоматически правопреемник участником ООО тоже не становится (если, конечно, иное не предусмотрено уставом).

Откуда такие выводы? Помогает нам в этом случае часть вторая ст.

55 Закона о хозобществах: выплата доли в имуществе общества, которая принадлежала реорганизованному или ликвидированному юрлицу, выплачивается, в частности, если общество откажет в принятии правопреемника. К слову, правопреемник (как и наследник) может претендовать на долю в имуществе ООО, если сам откажется от участия в нем.

Несмотря на кажущуюся простоту, процедура вступления в ООО для наследника (правопреемника) весьма проблемная. Ведь участники общества запросто могут «заблокировать» возможность участия. То есть доля в уставном капитале, полученная в наследство, — это еще не гарантия того, что наследник станет участником.

Как будет

Переходу доли наследнику (правопреемнику) Закон об ООО посвящает ст. 23.

В отличие от действующего законодательства, новый Закон устанавливает правило без каких-либо оговорок: в случае смерти или прекращения участника общества его доля переходит к его наследнику или правопреемнику без согласия участников общества.

Но для наследников остается правило о том, что право участия в обществах в наследственную массу не входит. И похоже, что правопреемник тоже автоматически не всегда сможет стать участником общества.

Наводят на эту мысль положения Закона № 755. В частности, согласно ч. 5 ст. 17 Закона № 755 в редакции Закона об ООО, если в соответствии с уставом общества требуется согласие других участников на вступление в общество, то регистратору также подается такое согласие. Подписи на таком документе удостоверяются нотариально.

Хотя тогда это положение явно противоречит общему «духу» Закона об ООО. Ведь все сделано для того, чтобы наследник (правопреемник) без особых усилий получал долю в уставном капитале.

А вот дальше все еще интереснее. Положения ч. 2 ст. 23 Закона об ООО предусматривают:

а) порядок исключения из общества умершего участника-физлица (прекращенного участника-юрлица), владеющего долей менее 50 % в уставном капитале.;

б) ликвидацию ООО по решению общего собрания, если умерший (ликвидированный) владел долей в 50 % и более.

Внимание! Норма ч. 2 ст. 23 Закона об ООО заработает с 17.06.2019 г.

Условия применения этих правил следующие:

1) участник умирает, суд объявил его пропавшим без вести или умершим;

2) в течение 1 года со дня окончания срока для принятия наследства, установленного законодательством, наследники (правопреемники) такого участника не подали заявления о вступлении в общество в соответствии с законом.

О каком заявлении речь? О том, которое будет подаваться регистратору для внесения изменений в данные о юрлице в ЕГР. Ведь порядок проведения госрегистрационных действий в случае смерти (ликвидации) участника тоже меняется. В соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона № 755 для госрегистрации изменений в ЕГР наследник (правопреемник) будет подавать следующие документы:

1) заявление о госрегистрации изменений (форма 3);

2) квитанцию об оплате админсбора;

3) заявление о вступлении в общество. Подлинность подписей на таком документе удостоверяется нотариально;

4) доказательство получения права на наследство или права наследования (оригинал или копия, удостоверенная нотариально или субъектом, который выдал документ). Для наследника участника-физлица, например, таким доказательством может стать нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство.

Обратите внимание: новая редакция устава в этом случае регистратору подаваться не будет.

Наследник (правопреемник) доли менее 50 % в уставном капитале нарушил порядок, о котором мы сказали выше? Участники принимают решение об исключении умершего участника.

К слову, в этом случае к регистратору будет обращаться уже представитель ООО.

Только подавать он будет заявление о госрегистрации, квитанцию об оплате админсбора, решение об исключении участника и документ, доказывающий основание для исключения (например, решение суда об объявлении участника-физлица умершим).

Мы считаем, что, по сути, решение общего собрания об исключении умершего участника имеет технический характер. То есть этот механизм позволяет «подчистить» данные о юрлице в ЕГР. К тому же он не даст возможности наследникам (правопреемникам) в дальнейшем что-то требовать от общества.

Расчет с наследником. Наследник (правопреемник), который не смог стать участником ООО, будет претендовать на стоимость доли умершего.

Общество в течение 30 дней с момента принятия решения об исключении умершего должно сообщить наследнику (правопреемнику) о стоимости доли, предоставить обоснованный расчет и копии документов, необходимых для такого расчета.

Стоимость доли будет определяться на дату, предшествующую дате принятия решения об исключении умершего участника. Прочие правила осуществления выплат наследнику (правопреемнику) те же, что и при выходе участника из общества (см. подробнее на с. 28 этого номера).

И здесь возникает вопрос: как ООО найти наследника участника-физлица, если тот никуда не обращался? Надеемся, что со временем госорганы пояснят, что делать в такой ситуации. А вот правопреемника можно отыскать через ЕГР, в сведениях о прекратившемся юрлице.

В итоге новый Закон об ООО в попытке «закрыть» пробелы в действующем законодательстве, похоже, создаст новые проблемы. Но говорить о чем-то определенно пока рано. Посмотрим, как все будет работать на практике.

Источник: https://i.factor.ua/journals/nibu/2018/april/issue-34/article-36095.html

5 ошибок оформления наследства

Как в данной ситуации можно вступить в наследство и последствия?

Рано или поздно каждый человек сталкивается с необходимостью решать вопросы наследования. Как показывает практика последних нескольких десятков лет, многие россияне плохо знают нормы российского законодательства и допускают множество ошибок при оформлении наследства, которые зачастую влекут за собой негативные последствия.

Ошибка 1. Наследник отказывается от части наследства

В соответствии со ст. 1158 п. 3 Гражданского кодекса РФ наследник не может отказываться от той или иной доли имущества, доставшегося ему по наследству. Отказ от части наследства предполагает отказ от всего наследства в целом. При этом в будущем невозможно изменить или вернуть все обратно.

В случае отказа от какой-либо даже самой малой доли имущества, причитающегося по наследству, наследник автоматически теряет право на все остальное наследственное имущество. Нотариус при обращении наследника с вопросом отказа от части наследственного имущества обязан объяснить ему все возможные последствия.

Ошибка 2. Наследник принимает наследство только по одному основанию

Зачастую наследник не обладает достаточными достоверными данными о наследуемом имуществе при его принятии. Нередко наследство передается по нескольким основаниям: по закону и по наследству.

Поэтому он вправе выбрать, на каком основании он будет принимать наследственное имущество – по всем сразу или только по одному. В случае принятия наследства только по одному основанию, наследник может лишиться части имущества, доставшегося ему по наследству.

Чтобы не оказаться в такой спорной ситуации, следует обращаться за квалифицированной помощью к юристам ООО «Гражданкин и партнеры».

Например, если гражданин подал заявление о принятии наследственного имущества по закону, а через шесть месяцев узнал совершенно случайно о наличии другого движимого или недвижимого имущества, он не имеет право на наследование данного имущества. В таком случае оспаривать факт наследования по другому основанию (в данном случае по завещанию) придется в судебном порядке.

Ошибка 3. Наследник не принимает наследство из-за отсутствия правоустанавливающих документов

В российской практике чаще всего граждане не могут получить причитающееся им по закону наследство из-за отсутствия необходимых документов на наследственное имущество.

Наследники допускают главную ошибку, начиная заново собирать документы на имущество и восстанавливать их в соответствующих органах, на что уходит слишком много времени и сил.

Но проходит шесть месяцев и наследник, получивший все необходимые документы на наследственное имущество, получает отказ от нотариуса из-за пропуска сроков принятия наследства. Как результат наследник остается без наследства.

Если у наследника отсутствуют правоустанавливающие документы на наследственное имущество, необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя (близкого или дальнего родственника или иного лица) произвести следующие действия.

В случае отказа принять заявление наследника о принятии наследства без документов на имущество рекомендуется потребовать в обязательном порядке от нотариуса письменный документ об отказе в принятии заявления, ссылаясь на статью шестьдесят два Федерального закона «Основы законодательства РФ о нотариате».

Затем следует заявление о принятии наследства и документ об отказе в принятии наследства нотариуса направить в нотариальную палату субъекта РФ.

Ошибка 4. Наследник не может получить наследство из-за допущения ошибки в имени, фамилии или отчестве наследодателя или самого наследника

Таких ситуаций на территории нашей страны встречается в правовой практике достаточно много. Зачастую ошибки в фамилии, имени или отчестве могут быть допущены в таких документах, как паспорт, свидетельство о рождении близких или дальних родственников и т.п.

Например, при замене паспорта на новый документ у наследодателя (отца) была допущена ошибка в фамилии: вместо «Хорьков» в паспортном столе внесли на страницу паспорта «Харьков».

После смерти при вступлении дочери в наследство отца данный факт выясняется, но по закону наследство при таких обстоятельствах оформить невозможно.

Выход из данной ситуации есть. Наследнику необходимо подать заявление соответствующего образца с просьбой установить факт родственных связей дочери и отца в судебные органы.

Ошибка 5. Наследник в случае оспаривания наследства выбирает неверный способ защиты

Если наследник не может получить наследство через нотариуса по тем или иным причинам, необходимо обращаться в судебные органы. Исключение составляет пропуск шестимесячного срока вступления в наследство.

Однако и здесь имеются свои правовые проволочки, которые знает не каждый гражданин нашей страны.

Наследник имеет право получить через суд свидетельство о принятии наследственного имущества следующими способами: восстановить срок на принятие наследства или установить факт принятия наследства.

31.08.2014

Источник: https://yurtex.ru/articles/5-oshibok-oformleniya-nasledstva/

Автоправо
Добавить комментарий